Восстановление срока принятия наследства
Несерьезно относиться к получению наследства могут только те граждане, которым довелось унаследовать имущество, не представляющие с их точки зрения большой ценности. В остальных же случаях наследники, как правило, предпринимают все необходимые действия для того, чтобы стать собственниками наследственного имущества.
Тем не менее, многие, заинтересованные в принятии наследства, граждане не обращаются в установленный законом срок к нотариусу с соответствующим заявлением и не принимают наследство фактически. Как такое может быть? Объяснение такому бездействию на самом деле простое: наследники по тем или иным причинам не знали, что от них требуется совершать какие-то действия для принятия наследства, или же знали, но не имели возможности действовать.
Но даже, если срок для принятия наследства пропущен, а другие наследники уже разделили имущество между собой и получили свидетельства о праве на наследство, пропустивший срок потенциальный наследник сохраняет шанс присоединиться к числу законных наследников и получить причитающуюся ему долю. Для этого потребуется восстановить срок для принятия наследства.
Во избежание путаницы, в первую очередь разберемся, о каком сроке идет речь, и уже во вторую — поговорим о способах его восстановления.
Итак, срок для принятия наследства — это срок, в течение которого наследник может предпринять предусмотренные законом действия, необходимые для получения наследства.
Согласно ст. 1154 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) этот срок составляет шесть месяцев со дня открытия наследства.
Если наследство открывается после вынесения судом решения о признании гражданина умершим, то срок в шесть месяцев нужно отсчитывать от дня вступления решения суда в законную силу, а не от дня предполагаемой гибели наследодателя, установленного данным решением.
Граждане, которые получили право наследовать имущество вследствие отказа наследника от наследства или его отстранения, как недостойного наследника, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.
Те же, кто получил право наследования в результате непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока, отведенного призванному наследнику для принятия наследства.
Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев у наследников есть полгода для того, чтобы принять наследство. Но многим так и не удается сделать это в положенный срок.
В ст. 1155 ГК РФ дано разъяснение, в каких случаях пропущенный срок может быть восстановлен, и предписывается процедура его восстановления.
Действия лица, пропустившего срок и желающего его восстановить, главным образом будут зависеть от того, имеется ли спор между ним и другими наследниками, принявшими наследство.
Согласно ч. 2 ст. 1155 ГК РФ, если все остальные наследники не возражают против принятия наследства еще одним, пропустившим срок, наследником, то он может принять наследство, не обращаясь в государственные органы за получением разрешения на принятие наследства. Свое согласие наследники должны выразить в письменной форме, составив на имя нотариуса или другого должностного лица, соответствующее заявление: общее для всех или отдельное для каждого наследника. Заявление можно составить в присутствии нотариуса, который ведет наследственное дело, или отправить ему данное заявление почтой, курьером или другим удобным способом. Нужно учесть, что в случае, когда заявление составляется не в присутствии нотариуса, подписи наследников обязательно должны быть засвидетельствованы другим нотариусом, либо должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия или удостоверять доверенности.
Нотариусу не составит труда аннулировать ранее выданное свидетельство о праве на наследство и выдать новое, поскольку согласие наследников является основанием для таких действий.
Новое свидетельство о праве на наследство вместе с постановлением нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства, служат основанием для внесения изменений в запись о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Но как быть, если согласия других наследников получить не удалось? Или в случаях, когда наследственное имущество было признано выморочным и перешло в собственность государства?
В случае с переходом имущества к государству вполне можно рассчитывать на то, что государство, выступающее в роли наследника по закону, даст добро на принятие наследства лицом, пропустившим срок по уважительным причинам. И таким образом, ситуация приравняется к только что рассмотренному нами случаю, когда все остальные наследники не возражают против принятия наследства еще одним наследником.
Труднее всего приходится тем пропустившим срок гражданам, которые имеют дело с одним или несколькими другими наследниками, которые возражают против принятия наследства еще одним человеком. К сожалению, именно таких ситуаций большинство. И выход здесь только один — обращение с иском в суд.
Заниматься составлением искового заявления и его подачей на рассмотрение суду имеет смысл только при наличии таких двух условий:
1. срок пропущен по уважительной причине. Пример такой причины записан в ч. 1 ст. 1155 ГК РФ: наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства. Другие возможные причины: наследник знал об открытии наследства, то есть о смерти наследодателя, но не владел полной информацией о составе наследственного имущества; наследник был болен и по состоянию здоровья не мог принять наследства вовремя и др.;
2. наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали.
Следует знать, что, удовлетворяя иск, суд не ограничивается восстановлением пропущенного срока, а признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными и определяет доли всех наследников уже с учетом доли истца.
Подходить к вопросу о восстановлении срока для принятия наследства нужно со всей серьезностью. Суды весьма неохотно удовлетворяют подобные иски. И для истцов зачастую становится откровением, что весьма уважительная, с их точки зрения, причина пропуска срока, отнюдь не кажется таковой суду. В результате истец получает отказ в удовлетворении иска, и сохраняет лишь мизерный шанс на изменение данного решения в порядке кассации.
Нужно учесть еще и такой момент: чем дольше лицу, пропустившему срок, не удается его восстановить, тем меньше у него остается шансов на получение своей доли наследства в натуре. Участие в деле адвоката предотвращает излишнее затягивание судебного разбирательства и способствует скорейшему постановлению судебного решения
Поэтому крайне не рекомендуется самостоятельно браться за решение такого сложного вопроса. Только совместно с адвокатом можно выработать правильную стратегию судебной защиты интересов потенциального наследника, вследствие чего иск будет удовлетворен, и наследник сможет принять свою долю наследства.
Установление фактически принявшим наследство
Совершая какое-либо действие или произнося ту или иную фразу, мы всякий раз надеемся, что окружающие поймут, что именно мы хотели сказать своими поступками или словами. И чаще всего добиваемся желаемого результата: нас понимают правильно. Но случаются и разочарования, когда наши слова или действия истолковываются неверно, и как следствие, мы получаем от окружающих вовсе не ту реакцию, которой ожидали.
Открытие наследства требует от наследников совершения конкретных, предусмотренных законом действий, свидетельствующих об их желании принять наследство и стать собственниками наследственного имущества. А в жизни, не смотря на кажущуюся определенность предписанных наследникам действий, все равно нередко случается так, что факт принятия наследником наследства ставится под сомнение. И наследнику не остается ничего другого, как доказывать, что наследство он действительно принял.
Почему так происходит, и что делать наследнику для признания его фактически принявшим наследство, мы сейчас и обсудим.
Как известно, российское законодательство позволяет принять наследство двумя способами, обозначенными в ст. 1153 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Один из способов — формальный, заключается в подаче нотариусу или другому уполномоченному должностному лицу заявления от наследника о принятии наследства. Другой способ — неформальный, не требует обращения к нотариусу, а реализуется путем совершения действия, свидетельствующего о том, что наследник желает принять наследство и принимает его.
В ст. 1153 ГК РФ перечислены некоторые из таких действий, позволяющие заключить, что наследник не отказался от наследства, а принял его. Например, он:
— вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
— рассчитался за свой счет с кредиторами наследодателя;
— получил от других лиц денежные средства, которые надлежало получить наследодателю;
— понес расходы на содержание наследственного имущества (оплатил коммунальные платежи, внес страховой взнос, уплатил налоги, рассчитался за ремонт и т.п.);
— принял меры по сохранению наследственного имущества и его защите от посягательств или притязаний третьих лиц.
Владение имуществом заключается в обладании им и, по желанию владельца, его использовании. Так, наследник, который после смерти наследодателя вселился в его квартиру или продолжил в ней проживать, фактически вступил во владение данной квартирой. То же самое происходит, если наследник перенес из квартиры наследодателя в свое жилье ценные вещи: музыкальный центр, стиральную машину, пылесос, — тем самым он вступил во владение наследственным имуществом.
Следует знать, что вступление во владение некоторой частью наследственного имущества расценивается как принятие всего наследства, открывшегося после смерти наследодателя. Это означает, что наследник не вправе дать свое согласие на принятие в наследство автомобиля и при этом отказаться от принятия квартиры, по которой имеется огромный долг за неуплату коммунальных платежей.
Управление наследственным имуществом также может подразумевать обладание, или может обходиться без него. Например, наследник может заключить договор аренды, предметом которого будет часть наследственного имущества (квартира, земельный участок, оборудование и т.п.).
Заботясь о сохранении наследственного имущества, например, вставляя новые замки или устанавливая сигнализацию, наследник также демонстрирует, что принимает наследство. О том же свидетельствует и его обращение к нотариусу с заявлением о принятии мер по охране наследственного имущества либо обращение в суд с исковым заявлением, например, об истребовании наследственного имущества из чужого незаконного владения.
Действия по управлению и распоряжению наследственным имуществом наследник вправе совершать как самостоятельно, так и через других лиц, которым он поручил выполнение таких действий. И в том, и в другом случае такие действия будут свидетельствовать о фактическом принятии им наследства.
Наследник, решивший принять наследство неформальным способом, должен также помнить о сроке, установленном для принятия наследства. Этот срок указан в ст. 1154 ГК РФ, и составляет, зависимо от ситуации, шесть месяцев со дня открытия наследства, со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим либо со дня возникновения у других лиц права наследования после отказа наследника от наследства или его отстранения от наследства. Срок для лиц, у которых право наследования возникло только вследствие непринятия наследства другим наследником, сокращается с шести до трех месяцев, и отсчет ведется со дня окончания 6-месячного срока, отведенного для принятия наследства призванному ранее наследнику.
Действия наследника, направленные на фактическое принятие наследства, зачастую находят свое отражение в документах. К примеру, это: справка из ЖЭКа о проживании наследника в наследуемой квартире, справка из гаражного кооператива, подтверждающая пользование наследника гаражом, договор о сдаче наследником наследуемого имущества в аренду, квитанции об оплате коммунальных платежей, налогов, кооперативных взносов, копии документов из гражданского дела, рассматриваемого судом по иску наследника к лицам, необоснованно завладевшим наследственным имуществом и др.
Такие документы служат доказательством фактического и своевременного принятия наследства, и нотариус, при их наличии, обязан выдать наследнику свидетельство о праве на наследство. Если же нотариус отказывается это сделать, то наследник вправе обратиться в суд с жалобой на отказ в совершении нотариального действия.
Но бывает и так, что нотариус отказывает в оформлении наследственных прав по причине отсутствия у наследника доказательств фактического принятия наследства. Такой отказ вполне обоснован. И тогда наследнику, чтобы оформить наследство, понадобится обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. Данная категория дел рассматривается судами в порядке особого производства по правилам главы 28 Гражданского процессуального кодекса РФ, содержащей общие правила для всех дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
В заявлении необходимо указывать, для какой цели заявителю требуется установить факт принятия наследства, а также нужно привести доказательства того, что заявитель не смог получить свидетельство о праве на наследство и доказательства, подтверждающие, что наследство было принято им фактически.
Если вы столкнулись с затруднениями, связанными с невозможностью доказать нотариусу факт принятия наследства и получить свидетельство, рекомендуем вам для разрешения этой проблемы обратиться за квалифицированной юридической помощью. Очевидно, что если бы у вас имелись веские доказательства факта принятия наследства, нотариус не возражал бы против оформления наследственных прав. Если же вам отказано в выдаче свидетельства по причине отсутствия доказательств, значит, у вас недостаточно аргументов, чтобы убедить в своей правоте, как нотариуса, так и суд.
В такой ситуации грамотно выстроить линию поведения в суде и собрать достаточные доказательства, подтверждающие факт принятия наследства, под силу только опытному адвокату.
Наследника, принявшего наследство фактически, может подстерегать еще одна опасность: факт принятия им наследства может быть оспорен в порядке искового производства третьими лицами. Консультация и практическая помощь адвоката поможет избежать этой серьезной неприятности, поскольку профессиональный юрист способен представить суду убедительные и неоспоримые доказательства того, что наследство было фактически принято наследником в соответствии с требованиями закона.
Иски об оспаривании завещания
Собственник имеет право распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению. Этим правом и продиктовано существование института завещания, благодаря которому любой гражданин имеет возможность решить, кому достанется его состояние после смерти. Решение о передаче своего имущества наследникам завещатель принимает исходя из личных соображений и предпочтений, руководствуясь личными мотивами, а не требованиями закона. Свобода завещания позволяет включить в круг наследников не только родственников завещателя, но и тех лиц, с которыми его связывали дружба, долг, любовь или другие отношения, и даже тех, с кем он не был лично знаком. В то же время, завещатель вправе лишить наследства законных наследников либо по своему усмотрению определить долю, которую получит каждый из них.
Количество граждан, которые не остаются равнодушны к судьбе своего имущества и составляют завещание, в России неуклонно растет. Как следствие, возрастает и количество исков, поданных истцами с целью оспаривания завещания. После открытия наследства вдруг оказывается, что все имущество наследодателя завещано его старому армейскому другу или никому неизвестной даме — первой любви завещателя, а близкие при том остаются не у дел. Либо же завещатель щедро одаривает одного сына, полностью лишая права на какое-либо свое имущество второго. Ситуации могут быть разные. Но в каждой из них остаются глубоко разочарованные открывшимся завещанием лица, которые не могут принять того, что воля завещателя была именно такой. Для них последним шансом изменить ситуацию в свою пользу является обращение в суд с иском об оспаривании завещания.
Впрочем, надо признать, что не всегда за неожиданной волей завещателя кроется нарушение закона. И поэтому иски об оспаривании завещания в каждом отдельно взятом случае будут иметь разные шансы на успех. Таким образом, перед тем как обращаться в суд с иском, нелишним будет хорошо уяснить основания для признания завещания недействительным. Их можно условно разделить на общие и специальные.
Общие основания имеют место, потому как завещание — это не что иное, как сделка. Правда, в отличие от большинства других видов сделок, сделка односторонняя, то есть такая, для заключения которой не требуется согласия другой стороны. А поскольку завещание — это сделка, то к нему применяются общие правила признания сделок недействительными, установленные гражданским законодательством.
К общим основаниям признания завещания недействительным, например, можно отнести:
1) составление завещания:
2) составление завещания:
Специальные основания признания завещания недействительным происходят непосредственно из правил, установленных для совершения такой сделки, как завещание. Соответственно, для понимания специальных оснований эти правила нужно знать. Составлению завещаний посвящена вся 62-я глава Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) «Наследование по завещанию».
Главные требования закона относятся к форме завещания и процедуре его удостоверения. Ниже будут рассмотрены некоторые из этих требований.
Так, согласно ч. 1 ст. 1124 ГК РФ, завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Несоблюдение письменной формы завещания безоговорочно влечет за собой его недействительность.
В случаях составления закрытого завещания или завещания, совершаемого в чрезвычайных обстоятельствах, условием его действительности выступает собственноручное написание и подписание завещания лицом, его совершающим.
В отношении процедуры удостоверения завещания, законом предусмотрены некоторые послабления, обусловленные теми или иными важными обстоятельствами. В частности, зависимо от ситуации, допускается удостоверение завещания не нотариусом, а, например, должностными лицами органов исполнительной власти, главврачами, начальниками экспедиций, уполномоченными служащими банка (ч. 7 ст. 1125, ст. 1127, ч. 2 ст. 1128 ГК РФ).
При обстоятельствах, явно угрожающих жизни гражданина, и если он лишен возможности удостоверить завещание надлежащим образом, ему, согласно ст. 1129 ГК РФ, предоставляется право составить завещание в простой письменной форме. Требования, которые предъявляются к такому завещанию, касаются обязательного составления и подписания его завещателем собственноручно и в присутствии двух свидетелей. Если завещатель не погиб, и спустя месяц после прекращения обстоятельств, угрожавших его жизни, не воспользовался возможностью совершить завещание, удостоверенное уполномоченным должностным лицом, то завещание, составленное им в простой письменной форме утрачивает силу.
Помимо только что названного случая, присутствие свидетелей обязательно при передаче нотариусу закрытого завещания и при вскрытии конверта с завещанием (ч.ч. 3, 4 ст. 1126 ГК РФ), а также свидетель должен присутствовать при составлении завещания, приравненного к нотариально удостоверенному.
Свобода завещания ограничивается лишь правом определенного круга лиц на обязательную долю в наследстве. Это право предусмотрено ст. 1149 ГК РФ и призвано защищать нетрудоспособных иждивенцев завещателя, а также его несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей, родителей, супруга от материальной неустроенности. Лишение таких лиц наследства противоречит закону и приводит к недействительности завещания.
Завещание может быть признано недействительным в целом, либо только в части, не согласующейся с требованиями закона.
Зависимо от оснований, завещание может быть недействительным с момента его составления (ничтожное завещание) или же становится таковым на основании решения суда (оспоримое завещание). Например, завещание, составленное в простой письменной форме в угрожающих завещателю обстоятельствах, без присутствия свидетелей, является ничтожным. Но если такое завещание было составлено при свидетелях, а свидетели имели в этом деле личную заинтересованность, такое завещание не является недействительным изначально, но может быть оспорено в суде.
С иском об оспаривании завещания могут обращаться только лица, права или законные интересы которых нарушены составлением завещания. Обращение с таким иском возможно только после открытия наследства. Исковая давность составляет один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать о наличии основания для признания завещания недействительным, для случаев, когда завещание может быть оспорено в суде, и 3 года со дня начала исполнения завещания — для случаев, когда завещание является ничтожным.
Дела об оспаривании завещаний отличаются особой сложностью, которая объясняется необходимостью хорошо понимать правовую природу завещания, досконально знать как общие нормы гражданского права, так и специальные нормы права наследственного, уметь грамотно анализировать ситуацию и устанавливать наличие или отсутствие оснований для оспаривания завещаний. Большого практического опыта и серьезной теоретической подготовки требует умение собрать доказательную базу. Не обойтись и без понимания последствий признания завещания недействительным.
Очевидно, что заниматься ведением дела об оспаривании завещания самостоятельно, не прибегая к правовой помощи, лишено всякого смысла. Участие опытного адвоката в таких делах не просто желательно, а крайне необходимо. И если не идти наперекор здравому смыслу и не игнорировать услуги, оказываемые адвокатами, шансы на удовлетворение иска из призрачных станут совершенно реальными. Помощь адвоката окажется действенной во всех случаях, где в самом деле есть основания для признания завещания недействительным. И будет полезной даже при установлении отсутствия таких оснований. Ведь в таком случае потенциальный истец убережет себя от обращения в суд с заведомо проигрышным иском и сэкономит время, деньги и силы.
Иск о признании недостойным наследником
Смысл наследования заключается главным образом в том, чтобы у наследственного имущества появился новый хозяин или хозяева. И вопросом первостепенной важности является: кто же достоин того, чтобы унаследовать имущество наследодателя? Ответ государства, закрепленный в соответствующих нормах гражданского права, гласит, что это лица, состоящие в родственных связях с наследодателем, а также его супруг. Институт завещания позволяет наследодателю расширить круг наследников по своему усмотрению. Таким образом, получается, что наследником, если не по закону, то по завещанию, может быть фактическое любое лицо. Но так ли это?
На самом деле не так. Существуют установленные законом ограничения, не позволяющие в ряде случаев гражданам выступать в роли наследника, как по закону, так и по завещанию. Эти ограничения предусмотрены ст. 1117 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), которая вводит понятие недостойного наследника.
Согласно вышеуказанной статье недостойными наследниками
1) являются:
2) могут быть признаны:
Рассмотрим подробнее особенности признания недостойным наследником по каждой из перечисленных групп.
Единственной категорией недостойных наследников, утрачивающих право на наследование, как по закону, так и по завещанию, является те, в основание признания недостойности которых положено совершение умышленного противоправного действия. Такое положение дел обусловлено высокой степенью аморальности поступка таких наследников. Здесь важно уметь отличать действия наследников, являющиеся основанием для признания их недостойными, и действия, хотя и характеризующие наследников не с лучшей стороны, но в то же время, не позволяющие отказать им в праве принимать наследство.
Итак, для признания наследника недостойным наследовать как по закону, так и по завещанию, нужно чтобы его действия были:
То, что действия наследника отвечают вышеуказанным характеристикам, обязательно должно быть подтверждено в судебном порядке, то есть при рассмотрении уголовного либо гражданского дела.
Следует отметить, что недостойные наследники, совершившие противоправное действие, сохраняют шанс унаследовать имущество наследодателя. Но такое возможно лишь при условии, что наследодатель простил недостойного наследника, и уже после совершения им противоправного действия составил завещание, по которому завещал ему свое имущество.
Недостойными наследниками являются также родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Лишаясь права на наследство по закону, такие родители все же не теряют права на наследство по завещанию. Для признания наследника недостойным по этому основанию не требуется специального решения суда. Нотариусу, для отказа в оформлении наследственных прав, достаточно судебного решения о лишении родителя родительских прав и отсутствия доказательств того, что родительские права были восстановлены.
Следующая категория недостойных наследников отличается от двух других, рассмотренных ранее, тем, что наследники тут не являются недостойными по умолчанию, а могут быть признаны такими судом по требованию заинтересованного лица. Это касается граждан, злостно уклонявшихся от выполнения своих законных обязанностей по содержанию наследодателя.
Очевидно, что ответчиками по данной категории дел могут выступать только те лица, на которых законом была прямо возложена обязанность содержать наследодателя. К их числу относятся, например:
Под уклонением от выполнения таких обязанностей следует понимать любые деяния наследника, совершенные им с целью избежать выполнения возложенных на него обязательств. Это может быть как прямой отказ наследодателю в содержании, так и не столь явные действия: длительная безработность при возможности устроиться на прибыльную работу, смена адреса с целью укрытия от выплаты алиментов, утаивание своего истинного дохода и тому подобные действия.
Злостность уклонения наследника от содержания наследодателя устанавливается судом исходя из конкретных обстоятельств дела. Свидетельствовать о злостности уклонения может, например, нахождение ответчика в розыске или привлечение его повторно к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.
Наследники, признанные недостойными в результате уклонения от содержания наследодателя, не лишаются права наследовать по завещанию.
Иск о признании недостойным наследником ставит перед истцом непростую задачу. Главная сложность состоит в том, чтобы собрать убедительные доказательства наличия оснований для признания наследника недостойным и отстранения его от наследования. К сожалению, маловероятно, что граждане, не имеющие юридического образования и соответствующего опыта ведения таких дел, могут успешно с ней справиться. Поэтому без помощи адвоката тут не обойтись. Но зато и результат рассмотрения дела будет намного более предсказуем и приятен.
Не меньшие сложности, чем истец, испытывает и ответчик по делам о признании недостойным наследником. Ни для кого не секрет, что недобросовестным на самом деле может оказаться не ответчик, а заявитель, желающий незаконно убедить суд в недостойности другого наследника, и тем самым увеличить свою долю наследства. Юридическая помощь ответчику в этом случае является абсолютно необходимой.
Подводя итог, можно сказать, что дела о признании недостойным наследником никак нельзя отнести к разряду легких, а потому, каким бы ни был ваш интерес: доказать наличие оснований для признания наследника недостойным, или наоборот защитить себя от несправедливых обвинений, помните, что на самом деле ваш интерес всегда один: получить причитающуюся вам долю наследства. И единственным человеком, который способен вам в этом помочь, является опытный адвокат — профессионал и знаток своего дела.